Вопросы квалификации кражи

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Вопросы квалификации кражи». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

товарный номер в виде штрихового идентификационного кода п. Условия применения этих документов к правоотношениям поставки см. Любая цель, включая пользование, потребление, уничтожение и пр.

Сложные вопросы квалификации кражи, грабежа, разбоя

При рассмотрении дел о краже, грабеже и разбое, являющихся наиболее распространенными преступлениями против собственности, судам следует иметь в виду, что в соответствии с законом под хищением понимаются совершенные 1) с корыстной целью 2) противоправные 3) безвозмездное 4)изъятие и (или) обращение 5) чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 6) причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (6 признаков хищения).

Кража и грабеж

Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества

1) в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо

2) хотя и в их присутствии, но незаметно для них

3) в тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества

4) если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо

5) является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества.

Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое

1) совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо

2) на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет

3) если присутствующие при незаконном изъятии имущества лица, в том числе близкие родственники виновного, принимали меры к пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ

4) если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия — как разбой.

Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).

Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям.

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при хулиганстве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как соответствующее преступление против собственности и хулиганство, изнасилование или иное преступление.

В случае совершения преступлений при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями статей 158, 161 или 162 УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части указанных статей УК РФ, по которой предусмотрено более строгое наказание.

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать

2) тайное или открытое в них

4) с целью совершения кражи, грабежа или разбоя

5) проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение.

В примечании к ст. 139 УК РФ разъясняется понятие «жилище», в примечании 3 к статье 158 УК РФ разъяснены понятия «помещение» и «хранилище». Решая вопрос о наличии в действиях лица, совершившего К,Г,Р признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), 2) а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом.

Данный квалифицирующий признак отсутствует:

1) если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой;

2) когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства;

3) когда лицо находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, открытых для посещения гражданами. Дополнительной квалификации по ст.ст. 139, 167 УК РФ не требуется.

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью. При этом доп-ной квалификации по ст.ст. 115, 112 УК РФ не требуется.

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если вещество не представляет опасности для жизни или здоровья — квалификация в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием. Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по ч.2 ст.162 УК РФ.

При квалификации действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и др.

Квалифицирующий признак кражи, предусмотренный пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ, может быть инкриминирован виновному лишь в случае, когда в результате совершенного преступления потерпевшему был реально причинен значительный для него материальный ущерб, который не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном размере. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Разбой

По ч.1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.

Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Если потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений — по п.»в» ч.4 ст. 162 и ч. 4 ст.111 УК РФ. Если завладение имуществом было соединено с угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и т.п.

Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возможности обратиться за помощью).

Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, — квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ.

При квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 162 УК РФ судам следует в соответствии с ФЗ от 13 ноября 1996 года «Об оружии» и на основании экспертного заключения устанавливать, является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели. Если является – дополнительная квалификация по ст. 222 УК РФ.

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т.п.), а также предметы, предназначенные для временного поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами).

Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать по ч.1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия.

Когда лицо, совершившее грабеж или разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но фактически завладело имуществом, стоимость которого не превышает двухсот пятидесяти тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его действия надлежит квалифицировать, соответственно, по ч.3.ст. 30 УК РФ и п. «д» ч.2 ст. 161 или по п. «б» ч. 3 ст. 161 либо по ч. 3 ст. 162 или по п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ.

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

Группа лиц

При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснять

1) имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества,

2) состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла

3) а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному сговору – квалификация со ссылкой на статью 33 УК РФ.

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч.5 ст. 33 УК РФ.

Уголовная ответственность за К,Г,Р, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них, а другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является соисполнительством не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем К,Г или Р группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично. Действия лиц, похитивших чужое имущество путем К,Г или Р группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, следует квалифицировать по соответствующим пунктам статей 158, 161 и 162 УК РФ, если в совершении этого преступления совместно участвовали два или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за содеянное.

Если лицо совершило (в том числе организовало преступление или склонило к совершению) кражу, грабеж или разбой посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ).

Совершение преступления группой лиц без предварительного сговора квалифицируется, может быть признано судом обстоятельством, отягчающим наказание.

Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, охватывалось применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, все участники совершенного преступления несут ответственность также по пункту «г» части второй статьи 162 УК РФ как соисполнители и в том случае, когда оружие и другие предметы были применены одним из них. В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 161, 162 УК РФ.

Совершение указанных преступлений организованной группой признается в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ).

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности,

2) наличием в ее составе организатора (руководителя)

3) заранее разработанного плана совместной преступной деятельности,

4) распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ. Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в подборе ее участников, планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении, его действия следует квалифицировать как соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой на ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство).

Согласно ст.17 УК РФ при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ, наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. При этом окончательное наказание в соответствии с ч.ч.2, 3 ст. 69 УК РФ не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Из теории

Отношения собственности являются основным объектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена гл. 21 УК РФ, однако некоторые из этих преступлений имеют и дополнительные объекты — чаще всего, личность потерпевшего. Таким преступлением является, в частности, разбой. Указание на двуобъектность разбоя имеет тот практический смысл, что если в ходе нападения в целях хищения имущества применяется насилие, опасное для жизни и здоровья, в результате чего потерпевшему причиняется, скажем, тяжкий вред, содеянное полностью охватывается п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Малозначительное хищение. Так, в статьях гл. 21 УК РФ не установлены границы стоимости имущества, которое может быть предметом хищения. Однако в соответствии со ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение» хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при том, что стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации, является административным правонарушением, если в содеянном отсутствуют признаки квалифицированных и особо квалифицированных составов указанных преступлений. И хотя в теории по этому поводу ведутся споры, судебная практика признает приоритет действия ст. 7.27 КоАП перед первыми частями ст. 158, 159 и 160 УК РФ. Похитить можно только имущество. Под имуществом в уголовном праве традиционно понимаются вещи, т. е. то, что обладает материальными признаками. Вещи бывают недвижимыми и движимыми. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Не рассматриваются как предмет хищения объекты интеллектуальной собственности; посягательство на такую собственность влечет ответственность по ст. 146 или 147 УК РФ. Нельзя похитить в юридическом смысле информацию. Если информация имеет определенные свойства, то за незаконное завладение ею ответственность предусмотрена не статьями о хищении, а другими статьями УК РФ, в частности ст. 183, 272, 276 УК РФ. Нельзя совершить хищение электрической энергии. Однако если действиями лица, заключающимися, к примеру, в установке «жучка» на электросчетчик, причинен ущерб, незаконное использование электроэнергии будет квалифицировано по ст. 165 УК РФ как причинение ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения. Вместе с тем развитие гражданского оборота, связанное с изменениями в экономике России, заставляет относить к «предмету» хищения не только вещи. Так, неразрешим с доктринальных позиций вопрос о квалификации как хищений действий лица, когда посягательство обращено на имущество в виде денежных средств, находящихся на банковском счете (так называемые безналичные деньги), либо ценных бумаг в бездокументарной форме. Сравнительный анализ норм ГК РФ заставляет нас последовательно отнести так называемые безналичные деньги к имуществу, хотя они не являются вещью, т. е. объектом права собственности, а представляют собой право требования.

Похищаемое имущество должно иметь стоимость. Если вещь не обладает стоимостью, незаконное завладение ею нельзя назвать хищением. Категория стоимости сугубо экономическая, наличие стоимости означает вложение в предмет труда. Отсюда следует, что не всякое имущество, пусть даже оно и относится к вещам, может быть предметом хищения. Нельзя, в частности, похитить «материальную», так сказать, часть природы. Законодатель, руководствуясь приведенными соображениями об отсутствии в срубленных деревьях, незаконно изъятых из природной среды рыбе или животном вложенного человеком труда, установил уголовное наказание для указанных деяний в специальных статьях о посягательствах на природу (ст. 156 УК РФ и др.). Вместе с тем при определенных условиях все указанные выше ценности могут стать предметом хищения, а именно тогда, когда в них вкладывается человеческий труд: рыба разводится, деревья и животные выращиваются.

Не признается предметом хищения то, что само по себе стоимости не имеет, но дает право получить какую-нибудь ценность, например, гардеробный жетон, которым завладевает лицо, желая получить по нему чужую одежду. Такие действия при определенных условиях могут быть расценены как приготовление к хищению. Хищения абонементных книжек, проездных и единых билетов на право проезда в метро и на других видах городского транспорта, находящихся в обращении как документы, удостоверяющие оплату транспортных услуг, независимо от использования похищенных знаков по назначению или сбыта их другим лицам, должны квалифицироваться как оконченное преступление. В то же время действия лиц, похитивших билеты для проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте или другие знаки, которые могут быть использованы по назначению лишь после внесения в них дополнительных данных (заполнение текста, скрепление печатью, компостирование и т.п.), должны при определенных обстоятельствах (см. ч. 2 ст. 30 УК РФ) квалифицироваться как приготовление к хищению имущества, в случаях частичной или полной реализации похищенных документов — соответственно как покушение либо оконченное преступление.

Посягательство на некоторые виды имущества образует не состав хищения, а состав преступления, предусмотренного иными главами Особенной части УК РФ. К таким преступлениям относятся, в частности, похищение официальных документов (ст. 325 УК РФ), ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221), оружия (ст. 226), наркотических средств (ст. 229) и др.

Безвозмездность означает, что изъятие имущества не сопровождается одновременным предоставлением собственнику равноценного возмещения. Если такое возмещение имело место, умысел виновного не был направлен на причинение собственнику ущерба, ущерб объективно причинен не был и содеянное нельзя квалифицировать как хищение. В качестве такого возмещения, как правило, выступают денежные средства, а не вещи, поскольку даже сходные в потребительском смысле вещи нельзя, как представляется, «вычитать» друг из друга. Здесь можно сослаться на постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11.07.72 г. №4О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества, согласно которому «изъятие имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное, совершенное с целью присвоения или обращения в собственность других лиц, должно квалифицироваться как хищение в размере стоимости изъятого имущества».

При определении размера материального ущерба, наступившего в результате преступного посягательства, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении вреда с ее последующей индексацией на момент исполнения приговора. Это означает, что ущерб как признак хищения всегда объективен, поэтому мнение потерпевшего о том, причинен ли ему изъятием имущества ущерб, на квалификацию хищения не влияет.

Уголовно наказуемо хищение всякого чужого имущества, независимо от того, заблуждался ли посягательств в точной принадлежности похищенного. Поэтому такая ошибка не влияет на квалификацию. Если же умысел виновного был направлен на завладение имуществом в крупном размере и он не был осуществлен по независящим от виновного обстоятельствам, содеянное надлежит квалифицировать как покушение на хищение в крупном размере.

Как хищение квалифицируются и действия по «хищению» имущества уже похищенного, когда лицо, у которого совершается хищение, владеет имуществом незаконно. Субъект ст. 158, 161,162 – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Источник: https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8F

Проблемные вопросы квалификации кражи

1.Закон определяет кражу как «тайное хищение чужого имущества».

Тайным является такое изъятие имущества, которое происходит без ведома и согласия собственника или лица, во владении или ведении которого находится имущество, и, как правило, незаметно для посторонних. Тайность изъятия может быть обеспечена особой ловкостью преступника, что имеет место при карманной краже.

Кража может быть совершена в присутствии потерпевшего, когда он по какой-либо причине не воспринимает происходящее. Например, изъятие имущества у спящего, пьяного, у лица, находящегося в обморочном состоянии. Кражей также является изъятие имущества на глазах у потерпевшего, который не способен осознать преступный характер действий виновного в силу малолетства или психической болезни.

Более сложно для оценки изъятие имущества в отсутствии владельца или незаметно для него, но на виду у посторонних лиц. Такие случаи считаются кражей, если присутствующие по какой-либо причине не сознавали, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества. Преступник может просто воспользоваться ситуацией, когда окружающим неясно, кому принадлежит вещь.

Если же присутствующие понимают, что у них на глазах происходит противоправное изъятие чужого имущества, и виновный это сознает, то его действия представляют собой открытое хищение, т.е. грабеж. Однако важно установить, в какой момент присутствующие поняли характер действий виновного.

Если преступник ошибочно полагал, что совершает хищение тайно, а в действительности его действия осознавал потерпевший или наблюдали другие лица, то в соответствии с направленностью умысла содеянное должно квалифицироваться как кража.

2. Тайность изъятия имущества является наиболее характерным признаком кражи. Но не менее важно для квалификации кражи ее отнесение к ненасильственным способам хищения.

3.Наряду с тайностью и ненасильственным способом завладения имуществом для кражи характерно также отсутствие у похитителя правомочий по распоряжению или управлению имуществом, которым завладевает.

Тайное изъятие чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, представляет собой не кражу, а присвоение (ст. 160 УК).

Если же хищение совершается лицом, имеющим доступ к государственному или общественному имуществу в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, то оно подлежит квалификации как кража.

Подводя итог анализу признаков кражи, можно дать следующее определение: кража — это тайное, без применения насилия, хищение чужого имущества, которое не было вверено виновному и не находилось в его ведении.

В зависимости от квалифицирующих обстоятельств различаются четыре вида кражи, простая кража, т.е. кража без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 158 УК) квалифицированные кражи, предусмотренные частями второй, третьей и четвертой ст. 158 УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК ч.1 ст. 158 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, ч. 2 ст. 158 УК РФ к преступлениям средней тяжести и ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ к тяжким преступлениям.

Проблемы квалификации террористического акта

Приступая к изучению вопросов, связанных с особенностями квалификации преступлений против общественной безопасности, следует помнить, что под общественной безопасностью следует, прежде всего, понимать защищенность жизненно важных интересов личности, общества, государства от различных внутренних и внешних угроз. Все преступления, посягающие на отношения в сфере общественной безопасности, законодатель разместил в гл. 24 УК РФ.

В вопросах квалификации и разграничении смежных составов преступлений также возникает немало сложностей.

Террористический акт (ст. 205 УК РФ) является одним из самых опасных преступлений современности, все более носящий не только национальный, но и международный характер. Террористические действия могут быть разнообразны, но всех их объединяет два общих элемента. Во-первых, они направлены на подрыв государственной власти и правопорядка в целом. И, во-вторых, создают у населения чувство страха и беспомощности, возникающих под влиянием организованного и жестокого насилия террористов.

Диспозиция ч. 1 ст. 205 УК определяет террористический акт как совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население, создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, если эти действия совершены в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями нарушения, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Для определения действий, образующих объективную сторону террористического акта, имеет значение определение таких понятий, данных в указанном Федеральном законе от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», как террористическая акция и террористическая деятельность.

Террористическая деятельность включает в себя: 1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; 2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях; 3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в такой акции;4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 5) финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное содействие им. Все указанные разновидности террористической деятельности особенно важны для установления уголовной ответственности за предварительную (приготовление к терроризму и покушение на него) и совместную (соучастие в терроризме) террористическую деятельность.

Определение размера причиненного имущественного ущерба зависит от объема стоимости этого ущерба с учетом реальной значимости уничтоженных или поврежденных материальных ценностей.

Для оконченного состава терроризма не требуется фактического наступления указанных в ч. 1 ст. 205 последствий. Необходимо лишь, чтобы террористические действия создали реальную опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

Угроза совершения террористических действий есть разновидность психического воздействия на органы власти или население, объективно проявляющаяся вовне (устно, письменно, по телефону или иным способом). Угроза конкретизируется в запугивании совершением указанных действий. Угроза совершения иных действий не образует состава терроризма, а может образовывать состав другого преступления.

Часть 2 ст. 205 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за терроризм, совершенный при отягчающих обстоятельствах, т. е. группой лиц по предварительному сговору или с применением огнестрельного оружия.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ террористическим актом признается акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее (т. е. до совершения взрыва, поджога или иных действий, либо угрозы таких действий) договорившиеся о совместном совершении данного преступления.

Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К нему относятся пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы и т. п. Под применением огнестрельного оружия понимается фактическое его использование для причинения вреда здоровью человека.

Террористический акт признается совершенным организованной группой, если он совершен устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Групповой организованный террористический акт может осуществляться не только группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205) или организованной группой (ч. 3 ст. 205), но и террористической организацией как преступным сообществом. В соответствии с Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» под террористической организацией понимается организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации. В случае если акт терроризма совершается членами такой организации в результате ее деятельности, содеянное квалифицируется не только как терроризм (по соответствующей части ст. 205 УК), но и как организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в преступном сообществе (преступной организации) по соответствующей части ст. 210 УК.

Субъективная сторона террористического акта, повлекшего по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, характеризуется двойной формой вины, т. е. прямым умыслом по отношению к террористическим действиям и неосторожностью по отношению к указанным в ч. 3 ст. 205 последствиям УК.

Умышленное причинение смерти потерпевшему (потерпевшим) при террористических действиях не охватывается составом террористического акта и влечет квалификацию по совокупности с преступлениями против жизни.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 863 ;

Источник: https://studopedia.net/1_13441_problemnie-voprosi-kvalifikatsii-krazhi.html

Вопросы квалификации кражи

Кража — одно из наиболее распространенных преступлений корыстной направленности. Казалось бы, проблем ни с теоретической, ни с практической точки зрения при квалификации преступных действий возникать не должно. Но на деле оказывается иначе.

В рамках данной темы выпускной квалификационной работы остановимся более подробно на таком квалифицированном признаке, как кража, совершенная с незаконным проникновением, поскольку именно здесь имеется ряд серьезных проблем, которые возникают в процессе квалификации уже на стадии предварительного расследования. В этой связи смоделируем несколько типичных ситуаций, с которыми может столкнуться следователь в своей практической деятельности. Первая. Лицо незаконно проникло в жилище с намерением совершить хищение. Вторая. Лицо находилось в помещении на законных основаниях без намерения совершить хищение, но затем возник умысел на совершение преступления. Третья. Лицо незаконно проникло в квартиру без намерения совершить кражу, но затем возник умысел на совершение хищения. Четвертая. Лицо находилось в жилище на законных основаниях, однако умысел на совершение хищения из данного объекта возник заранее.

В первом случае мы видим наличие всех признаков, достаточных для привлечения к уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Вместе с тем в рамках предварительного расследования следует установить, во-первых, факт самого проникновения, во-вторых, решить вопрос о его незаконности, в-третьих, доказать наличие умысла на совершение до момента проникновения.

В действующем уголовном законодательстве отсутствует интерпретация дефиниции «проникновение», в силу чего появляются широкие возможности для судебного, доктринального, профессионально-компетентного или обыденного толкования данной категории. Может показаться, что наличие официального судебного разъяснения по данному вопросу должно способствовать разрешению всех имеющихся проблем, однако наличие отдельных семантических противоречий в понятийно-категориальном аппарате различных субъектов толкования приводит к когнитивному диссонансу у правоприменителей и, как следствие, к ошибкам в квалификации.

Подтверждением данного вывода может служить анализ возможных вариантов толкования определения «проникновение».

На уровне официального толкования понятие «проникновение» предполагает незаконное тайное или открытое вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя.

Нетрудно заметить, что «проникновение» толкуется здесь через термин «вторжение», что вступает в явное противоречие с общепринятым, поскольку слово «вторгаться» в русском языке используется в основном при характеристике насильственной формы проникновения.

И если для кражи, совершенной путем взлома, использование данного термина может быть допустимо, то как быть в случае, когда проникновение в жилище с целью кражи совершается с использованием обмана?

К сожалению, высшая судебная инстанция Российской Федерации на сегодняшний день никаких разъяснений по данному вопросу не дает. При этом Верховный Суд Российской Федерации указал, что отсутствие квалифицирующего признака «проникновение» имеет место в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего.

А если согласие потерпевшего на свободный доступ в его жилище было продиктовано обманными действиями, например, лицо представилось сотрудником полиции, сантехником, сотрудником телефонной компании и т.д.? Убеждены, что подобные акты также следует классифицировать как незаконное проникновение, поскольку потерпевший или лицо, под охраной которых находилось имущество, были введены злоумышленником в заблуждение, что само по себе нивелирует данное потерпевшим согласие. Кстати, подобный подход использовался Верховным Судом СССР, который специально указывал на возможность квалификации действий виновного как проникновение, в случаях, когда оно совершается обманными действиями, т.е. введением потерпевшего в заблуждение путем предъявления подложных документов либо иным подобным способом. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении или растрате». // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Вероятно, существующее несоответствие между разъяснениями высшей судебной инстанции и обыденным пониманием термина «проникновение» приводит к тому, что одни ученые в своих работах оспаривают целесообразность использования данного способа при конструировании составов хищений, Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). — М., 2008 — С. 53. другие предлагают ограничить проникновение только случаями преодоления препятствий или сопротивления людей. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: Учеб.-практ. пособие. — М., 2010. — С. 116.

При решении вопроса о законности или незаконности проникновения следует учитывать, что законным проникновение может быть признано:

  • — при наличии согласия самого потерпевшего или иного лица, под охраной которого находилось имущество;
  • — в силу родственных отношений либо знакомства;
  • — при нахождении в торговом зале магазина, в офисе или других помещениях, открытых для посещения гражданами;
  • — в рамках крайней необходимости (ст. 39 УК РФ);
  • — в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации (например, Федеральный закон «О полиции», Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и т.д.).

При квалификации второго случая следует помнить, что если преступное намерение совершить хищение из жилища возникло после того, как обвиняемый в него попал, то в его действиях признак незаконного проникновения будет отсутствовать. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, исключая из приговора осуждение виновного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, указала, что Дядюшенко совершил кражу двух золотых колец после того, как потерпевшая, будучи изнасилованной им, вырвалась и убежала из квартиры. Таким образом, проникновение в жилище совершено осужденным в иных целях, а не с целью совершения кражи. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации «Некоторые вопросы судебной практики по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2003. — № 4. — С. 53-57

Проблема заключается в том, что, ставя проникновение в зависимость от субъективных факторов, законодатель устанавливает перед правоохранительными органами сложную задачу определения направленности и момента возникновения умысла обвиняемого и подсудимого во время совершения преступления. И если в случае с вторжением, когда виновный преодолевает препятствия (взламывает замки, двери, стены), умысел на совершение хищения можно доказать, то в других случаях, особенно при совершении обманных действий, сделать это будет довольно затруднительно. Кроме того, на практике нередко встречаются случаи, когда хищение совершается из помещения, к которому доступ был свободным и открытым (например, открытая гримерная). При этом в отличие от Верховного Суда СССР, который под проникновением предлагал понимать вторжение в незакрытое (незапертое) помещение или иное хранилище помимо воли лиц, работающих либо в силу иных обстоятельств законно находящихся или в данное время отсутствующих в указанных местах, даже в случае если эти лица оставили помещение незакрытым, без охраны, Верховный Суд РФ опять оставляет подобные действия без соответствующего комментария.

Особенностью третьей ситуации выступает не только момент возникновения преступного умысла, но и факт незаконного проникновения без намерения совершить хищение.

Так, 2 января 2009 г. К. решил пойти к М., чтобы поговорить по личному вопросу. В этот же день около 13 часов 30 минут К. подошел ко двору усадьбы М. Увидев, что входная дверь коридорной пристройки дома открыта, К. вошел через коридорную пристройку в квартиру. Пройдя по квартире, К. никого не обнаружил. Войдя в спальню, он увидел стоявшие на столе DVD-плеер и MP-3 проигрыватель, в зале на столе он обнаружил сотовый телефон «Nokia», указанные вещи были им похищены. К. был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Дело № 1-21/2009. Архив Ромненского районного суда Амурской области.//СПС Консультант Плюс

Учитывая то обстоятельство, что мы не можем квалифицировать как «проникновение» случаи, когда умысел на завладение чужим имуществом возник после того, как лицо уже попало в помещение, а сам факт незаконного проникновения в жилище нельзя оставить без соответствующей юридической оценки, наиболее целесообразной выглядит квалификация подобных действий по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 139 и соответствующей частью ст. 158 УК РФ. Исключение же из квалификации ссылки на ст. 139 УК РФ может привести к нарушению законных прав потерпевшего.

Четвертая ситуация еще более сложна в плане доказывания, поскольку умысел на совершение хищения может быть и заранее обдуманным, а обвиняемый — направляться в помещение со строго определенной преступной целью, однако сам факт нахождения в помещении на законных основаниях исключает возможность квалификации действий виновного по п. «б» ч. 2 или п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подобный вывод подтверждается анализом судебной практики.

Вместе с тем исключением из данного правила могут выступать случаи нахождения в помещениях, в которых установленный режим законного доступа ограничен определенными временными рамками (например, правомерное нахождение лица в помещении магазина ограничено временем его работы). И если хищение совершено, когда магазин открыт, то момент возникновения преступного умысла никакого значения для квалификации иметь не будет, так как будет отсутствовать само незаконное проникновение. Однако, если обвиняемый предпринял все действия, направленные на свое сокрытие от рабочего персонала до момента закрытия магазина и после этого совершил хищение, думаем, подобные действия можно признать совершенными с незаконным проникновением. Определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 20 мая 2008 года (извлечение) // Бюллетень судебной практики Омского областного суда. — 2008. — № 2(35).

Таким образом, исходя из всего сказанного выше, следует отметить то, что при решении вопроса о наличии в действиях лица, совершившего кражу, признака незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении (жилище, хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим имуществом. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях указанный признак отсутствует.

Источник: https://studwood.ru/881629/pravo/voprosy_kvalifikatsii_krazhi

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖИ

Основным непосредственным объектом кражи, как и любой другой фор­мы хищения, являются отношения собственности.

Предметом кражи выступает лишь движимое имущество. Говоря о пред­мете, следует отметить, что в соответствии со ст.

4 ст. 159 [202] [203] , ч. 2, 3 и 4 ст. 159 [204] , ч. 2, 3 и 4 ст. 159 [205] , ч. 2, 3 и 4 ст. 159 6 и ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, образует административную ответственность.

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в тай­ном хищении чужого имущества.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ (и. 2, 4 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 1 ) хищение признается тайным в следующих случаях:

— лицо совершает незаконное изъятие имущества в отсутствие собствен­ника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц.

Так, Л. признан виновным в том, что ночью путем среза петель гаражных ворот проник в гараж, откуда тайно похитил имущество, принадлежащее М. 2 ;

— лицо совершает незаконное изъятие имущества в присутствии соб­ственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц, но не­заметно для них.

3., находясь в баре танцевального зала в развлекательном центре, увидела лежащий на стойке бара кожаный портмоне, принадлежащий Г., который сидел на стуле у стойки бара. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны Г., других посетителей и сотрудников развлекательного центра, она похитила портмоне со стойки бара, причинив Г.

Другой пример. Между М. и потерпевшей Ю. произошла ссора. В ходе конфликта М. нанес обухом топора несколько ударов по голове Ю., причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевшая скончалась в больнице. Во время нанесения потерпевшей ударов из ее одежды вместе с ключами выпали деньги в сумме 10 910 руб., которыми М. завладел. По приговору Краснодарского краевого суда М. был осужден по ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Вер­ховного Суда РФ оставила приговор без изменения. Президиум Верховного Суда РФ изменил приговор и кассационное определение, переквалифицировав действия М. с ч. 1 ст. 161 на ч. 1 ст. 158 УК РФ, указав следующее. Судом уста­новлено, что на веранде дома, где происходило событие, посторонних лиц при совершении хищения не было; данных, свидетельствующих о том, что потер­певшая после причинения тяжкого вреда здоровью видела, как осужденный со­вершает хищение денег, в приговоре не приведено [206] .

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются соб­ственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае

применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы примене­ния такого насилия, — как разбой;

— указанные лица наблюдают факт незаконного изъятия имущества, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагает, что действует тайно.

Так, Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ П. осужден за грабеж, со­вершенный при следующих обстоятельствах. Он вошел в киоск, чтобы купить хлеба. Воспользовавшись тем, что продавщица Б. отвернулась, он похитил ле­жавший на прилавке возле кассы калькулятор, принадлежащий Б., и скрылся.

Изменяя квалификацию содеянного на и. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, Прези­диум Верховного Суда Республики Бурятия указал: «Если субъект преступле­ния ошибочно считает, что совершает хищение тайно, хотя в действительности его действия замечены потерпевшим или посторонними лицами, то содеянное нельзя считать грабежом. Изъятие имущества при таких обстоятельствах долж­но квалифицироваться как кража» 1 ;

— присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий (в том числе вследствие умственной неполноценности, малолетства, состояния опьянения или по иным причинам);

— присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо явля­ется близким виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица.

Так, 3. и М., договорившись между собой, пришли в комнату, где 3. бы­вал ранее с разрешения знакомой Л., с целью распить спиртное. 3., увидев под кроватью магнитолу, предложил М. совершить кражу, но она отказалась и впо­следствии безразлично отнеслась к его преступным действиям. Судебная кол­легия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила квалификацию дей­ствий 3. с ч. 1 ст. 161 на ч. 1 ст. 158 УК РФ, указав, что 3. сознавал, что М. для него близкий человек, и был уверен в сохранении тайны похищения [207] [208] .

Если же указанное лицо предприняло меры к пресечению хищения чужо­го имущества (например, потребовало прекратить эти противоправные дей­ствия), то действия виновного надлежит квалифицировать по ст. 161 УК РФ.

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъектив­ный критерий: виновный должен быть уверен, что действует тайно.

По конструкции комментируемый состав преступления — материальный. В соответствии с п. 6 указанного постановления кража считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользо­ваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похи­щенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядится им с корыстной целью иным образом).

В правоприменительной деятельности установление наличия (или отсут­ствия) такой возможности в некоторых случаях вызывает определенные за­

труднения. При решении данного вопроса необходимо учитывать место совер­шения преступления (так, если хищение совершается на охраняемой террито­рии, деяние может быть признано оконченным преступлением после выноса имущества за пределы данной территории), а также умысел виновного (кражу следует считать оконченной в тех ситуациях, когда похищенное имущество по­требляется без его выноса за пределы охраняемой территории и умыслом ви­новного охватывается его потребление на месте преступления).

Соответственно, действия виновных, пытающихся вынести похищенное за пределы организации, предприятия или учреждения, следует квалифициро­вать как покушение на кражу.

Так, Военным судом гарнизона рядовые Т. и Ш. были признаны винов­ными в совершении оконченного преступления. Они проникли в хранилище воинской части, тайно похитили из него 10 покрышек для автомобиля «УАЗ» и спрятали их около другого хранилища, где похищенное было обнаружено сто­рожами воинской части. Оба хранилища находятся на территории, обнесенной забором. Военная коллегия Верховного Суда РФ судебное решение изменила, указав следующее. Виновные не имели реальной возможности распорядиться по своему усмотрению или пользоваться имуществом, изъятым из хранилища, т. е. не довели преступление до конца по причинам, не зависящим от их воли. Действия Т. и Ш. подлежат квалификации как покушение на кражу чужого имущества.

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным признаком преступления выступает корыстная цель.

Пленум Верховного Суда РФ в и. 7 указанного постановления акцентиру­ет внимание на том, что не образуют состава кражи противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращени­ем собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. Так, Е., зайдя в квартиру А., взяла из сумки последней 3000 руб. и ушла домой. Е. не отрицала данного факта и заявила, что она прибегла к этому исключительно потому, что А. не возвратила взятые у нее на хранение вещи, что было под­тверждено показаниями самой А. [209] Такие действия при наличии к тому основа­ний надлежит квалифицировать по ст. 330 УК РФ как самоуправство.

Субъектом кражи может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 14- летнего возраста.

В соответствии с и. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоя­щее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Районным судом М. признан виновным в том числе в совершении двух грабежей. Суд квалифицировал открытое хищение денег, совершенное М. из подлокотника и из солнцезащитного козырька автомобиля, как одно самостоя­тельное преступление, а действия, связанные с открытым хищением денег из кармана рубашки потерпевшего, совершенные М. совместно с С., суд квалифи­цировал как другое самостоятельное преступление. Судебная коллегия по уго­ловным делам Верховного Суда РФ к выводу, что действия М., связанные с от­крытым хищением денежных средств у М. не образуют совокупности преступ­лений, а являются продолжаемым преступлением, поскольку носили однотип­ный характер, осуществлялись в одном месте, в одно время и в отношении имущества, принадлежавшего одному и тому же потерпевшему [210] .

Вместе с тем если совершенные виновным действия состояли в одновре­менном изъятии имущества, принадлежащего разным собственникам, то, не­смотря на наличие разных «источников», содеянное следует рассматривать как элементы единого продолжаемого преступления, поскольку речь в данном слу­чае идет о совершении одного, а не нескольких тождественных преступных действий.

Статья 158 УК РФ предусматривает следующие квалифицирующие при­знаки рассматриваемого преступления.

Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а»

ч. 2 ст. 158 УК РФ) или организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершен­ным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Таким обра­зом, кража квалифицируется по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в том случае, если в ней участвовали два или более лица, подлежащих в силу ст. 19 УК РФ уголов­ной ответственности, которые заранее, то есть до начала действий, непосред­ственно направленных на хищение чужого имущества, договорились о сов­местном совершении кражи и фактически приняли в нем непосредственное участие в качестве соисполнителей.

В соответствии с и. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз­бое» уголовная ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществлял только один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершали согласо­ванные действия, направленные на оказание непосредственного содействия ис­полнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в жили­ще, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других участников от возможного обнаружения преступления), содеянное ими является соисполни- тельством и не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ.

А. и Д. распивали спиртные напитки в квартире 3. Когда 3. уснул, у А. и Д. возник умысел на хищение принадлежавших ему аккумуляторной дрели- шуруповерта и электроперфоратора. Для реализации единого умысла, направ­ленного на хищение чужого имущества, А. вышел на лестничную площадку, где наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы иметь возможность скрыть преступные действия от возможных очевидцев и в случае опасности предупре­дить об этом Д. Д., выйдя из квартиры, передал часть вышеуказанного имуще­ства А., после чего оба скрылись с места преступления. Суд обоснованно квали­фицировал действия виновных по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ [211] .

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении хищения чужого имущества, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по предваритель­ному сговору. В этих случаях действия исполнителя квалифицируются по ч. 1 ст. 158 УК РФ (при отсутствии других отягчающих обстоятельств), а действия других соучастников — по соответствующей части ст. 33 и ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о соверше­нии кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой оценке как грабеж или разбой, его действия необходимо квалифицировать по соответству­ющим пунктам и частям ст. 161, 162 УК РФ (п. 14 указанного постановления).

Уголовным законом не предусмотрен квалифицирующий признак совер­шения кражи группой лиц без предварительного сговора. Содеянное в таких случаях следует квалифицировать (при отсутствии других квалифицирующих признаков) по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 и 12 указанного постановления при­водит различные варианты квалификации действий лиц, которые непосред­ственно не совершали изъятие чужого имущества:

— действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполните­лям преступления, сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Однако заранее не обещанные приобретение или сбыт похищенного имущества следует квалифицировать по соответствующей части ст. 175 УК РФ;

— если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ как действия ис­полнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ);

— лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственно­

сти участника преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголов­ную ответственность как исполнитель содеянного. При наличии к тому основа­ний, предусмотренных законом, действия указанного лица должны дополни­тельно квалифицироваться по ст. 150 УК РФ.

Согласно п. 15 названного постановления, организованная группа, в от­личие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении пре­ступления, характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной пре­ступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятель­ства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других матери­альных ценностей).

При признании этих преступлений совершенными организованной груп­пой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а равно с незаконным проникно­вением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В соответствии с п. 3 примечания к ст. 158 УК РФ под помещением по­нимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предна­значенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Хранилище — хозяйственные помещения, обособленные от жилых по­строек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Следует акцентировать внимание на том, что хранилищем можно признать не просто охраняемую территорию, а терри­торию, специально предназначенную для хранения материальных ценностей. Так, судебной коллегией по уголовным делам Кемеровского областного суда отменен приговор Заводского районного суда г. Новокузнецка в отношении П. в части квалификации его действий по признаку «с незаконным проникновени­ем в хранилище». П. по предварительному сговору группой лиц пытался со­вершить хищение чужого имущества путем незаконного проникновения на охраняемую территорию АО ЗСМК [212] .

Согласно примечанию к ст. 139 УК РФ, под жилищем понимаются инди­видуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещения­ми, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жи­

лищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но пред­назначенное для временного проживания.

В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации жи­лым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназна­ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

К видам жилых помещений указанная статья относит (помимо жилого дома) часть жилого дома; квартиру, часть квартиры, комнату.

В еще действующем постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях про­тив личной собственности» судам предлагается считать жилищем также со­ставные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т. д.). Не могут признаваться жилищем помещения, не предназна­ченные и не приспособленные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения) 1 .

Рассматривая понятие «иные помещения или строения, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания», Н. Ю. Акинина отмечает, что все они обладают, прежде всего, следующим призна­ком — предназначенностью для проживания. На практике такими помещениями являются строения временного использования: балки, вагончики, сборно­разборные щитовые домики [213] [214] .

Верховный Суд РСФСР в опубликованном обзоре судебной практики по делам о хищениях акцентирует внимание, что к жилищу нельзя относить место временного нахождения людей, не предназначенное для проживания (напри­мер, купе поезда, каюту теплохода, кабину и кузов грузовика, салон легкового автомобиля, больничную палату, шалаш и аналогичные места, где люди оста­новились на ночлег, для принятия пищи и т. д.). Вместе с тем, грабеж из каюты, служащей временным жилищем для команды теплохода, можно квалифициро­вать как грабеж, совершенный с проникновением в жилище [215] .

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи. Проникновение может быть осу­ществлено и тогда, когда виновный извлекает чужое имущество без вхождения в соответствующее жилище, помещение или иное хранилище (например, путем

извлечения с помощью различных приспособлений или дрессированных жи­вотных).

Так, Л., выставив стекло из окна склада, при помощи металлического крюка достал через окно и похитил 20 бутылок водки. Верховный Суд РФ при­знал правильной квалификацию кражи как совершенной с проникновением в хранилище.

По другому делу суд пришел к обоснованному выводу о том, что А., пы­таясь через окно киоска дотянуться до кассового аппарата, совершил хищение «с незаконным проникновением в помещение» 1 .

Анализ судебной практики позволяет констатировать, что действия лица, связанные с вторжением в жилище, помещение или иное хранилище с исполь­зованием обмана и последующим тайным или открытым изъятием чужого имущества, должны квалифицироваться как хищение без проникновения. Так, В. и Р. проникли в квартиру потерпевшего с целью завладения его имуществом под предлогом выпить кофе [216] [217] .

Также виновное лицо может выдавать себя за представителя власти, со­трудника какой-либо социальной службы и т. д. Если при этом лицо использо­вало заведомо подложный документ, его действия необходимо дополнительно квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Кража вещей из легкового автомобиля не рассматривается как совершен­ная «с проникновением», поскольку автомобиль не предназначен для постоян­ного или временного хранения материальных ценностей (за исключением ав­тофургонов, специально предназначенных для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей).

По приговору суда А. осужден по и. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ за тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. А. и осужденный этим же приговором Б., дей­ствуя по предварительному сговору, с целью кражи имущества из автомобиля зашли во двор дома потерпевшего В., проникли в его машину, откуда похитили имущество на сумму 1900 рублей.

Президиум Верховного Суда РФ, исключая из квалификации и. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, указал, что поскольку автомобиль предназначен для перевозки людей, грузов или оборудования, он не может быть признан помещением, в связи с чем квалифицирующий признак кражи «с незаконным проникновением в помещение» в действиях А. отсутствует [218] .

Если виновный оказался в жилище, помещении или ином хранилище пра­вомерно (например, по приглашению работающих или проживающих там лю­дей), его действия не могут рассматриваться как совершенные «с проникнове­нием».

Решая вопрос о наличии признака проникновения, необходимо выяснить, с какой целью виновный оказался в жилище, помещении или ином хранилище, и когда именно у него возник умысел на завладение имуществом. Если умысел на хищение возник уже после вторжения на соответствующую территорию, в действиях виновного признак проникновения отсутствует и его действия нельзя квалифицировать по п. «б» ч. 2 (или п. «а» ч. 3) ст. 158 УК РФ.

Кража, совершенная с причинением значительного ущерба граждани­ну (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Согласно п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декаб­ря 2002 г. № 29, при квалификации действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения гражданину значительного ущерба следует, руководству­ясь примечанием 2 к ст. 158 УК РФ, учитывать имущественное положение по­терпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потер­певшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивен­цев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяй­ство, и др. При этом значительный материальный ущерб не может составлять менее пяти тысяч рублей и более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Следует акцентировать внимание на том, что мнение потерпевшего о зна­чительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное по­ложение потерпевшего.

Так, городской суд не признал ущерб в размере 6000 руб. значительным, указав, что хищением на указанную сумму потерпевший, доход которого со­ставляет не менее 50000 рублей в месяц, несмотря на наличие иждивенцев, не был поставлен в затруднительное материальное положение [219] .

Кража признается совершенной в значительных размерах, если умысел лица был направлен на причинение именно значительного ущерба. Если винов­ный не достиг поставленной цели по обстоятельствам, не зависящим от его во­ли, содеянное надлежит квалифицировать как покушение на кражу в значи­тельном размере.

гражданину» (несмотря на то, что значительный материальный ущерб фактиче­ски не был причинен) 1 .

При совершении нескольких изъятий чужого имущества причиненный каждым эпизодом ущерб может суммироваться только в том случае, если в дей­ствиях виновного содержатся признаки единого продолжаемого преступления.

При совершении нескольких краж, не охватываемых единым умыслом, причиненный лицом ущерб не должен суммироваться, а анализируемый при­знак не может вменяться ему в вину. В этом случае содеянное следует квали­фицировать по совокупности преступлений.

Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, нахо­дившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст 158 УК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ не комментирует данный квалифицирую­щий признак. Под нахождением при потерпевшем необходимо понимать одеж­ду как надетую на потерпевшего, так и находящуюся у него в руках, сумку или другую ручную кладь, находящиеся не только в руках потерпевшего, но и на нем (например, рюкзак) или рядом с ним [220] [221] .

Президиум Верховного Суда в постановлении от 17 сентября 2008 г. по делу X. акцентирует внимание на том, что действия виновного следует квали­фицировать по и. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ в тех случаях, когда имущество похи­щено из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся у живых лиц. X. признан виновным в том, что после убийства потерпевшего он и Ф. тайно похитили из его одежды сотовый телефон. Эти действия суд квалифицировал по и. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ отметил, что, по­скольку сотовый телефон из одежды потерпевшего был похищен после того, как наступила его смерть, вменение указанного пункта исключается [222] .

Действия лица, не принимавшего участия в совершении кражи, но при­своившего себе часть похищенного имущества, необходимо квалифицировать по ст. 175 УК РФ.

Так, Ч. и В. решили совершить кражу в автобусе. С этой целью они сели в автобус, и в пути следования В., находясь на задней площадке, вытащил из хо­зяйственной сумки Ш. кошелек с деньгами в сумме 234 600 неденоминирован­ных рублей, о чем жестом дал знать Ч. После этого В. и Ч. на остановке вышли из автобуса и поделили похищенные деньги.

Канашский районный суд Чувашской Республики осудил Ч. за кражу, со­вершенную группой лиц по предварительному сговору, из сумки, находившей­ся при потерпевшем (и. «а», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ в ред. Федерального закона от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ). Президиум Верховного Суда Чувашской Респуб­лики, изменяя приговор в части квалификации действий Ч., отметил следую­щее. Признавая Ч. виновным в совершении кражи у Ш, суд первой инстанции указал, что Ч. совершил преступление по предварительному сговору с В. Одна­

ко объективную сторону данного преступления суд изложил в приговоре так, что она содержит лишь описание действий В., непосредственно совершившего хищение кошелька у Ш. В описательной части приговора нет указания на то, в чем заключалось соисполнительство Ч. в краже, какую роль он выполнил для достижения совместно с В. единой преступной цели. Других доказательств, ко­торые могли бы свидетельствовать о совершении Ч. действий, связанных с про­тивоправным изъятием чужого имущества, в приговоре не приведено. Более то­го, из показаний В. следует, что вместе с Ч. они договорились совершить кар­манные кражи каждый в отдельности (кто как сумеет). Действия Ч., связанные с дележом похищенного и обращением части его в свою собственность, содер­жат признаки преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, устанавливаю­щей ответственность за заранее не обещанное приобретение имущества, заве­домо добытого преступным путем [223] .

Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газо­провода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Нефтепровод, нефтепродуктопровод и газопровод представляют собой комплексы технических сооружений и средств для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного, нефтяного и искусственного углеводородных га­зов из районов их добычи, производства или хранения до мест потребления.

Указанный вид хищения сопряжен с подключением к трубопроводу и по­вреждением последнего. Квалификация по ст. 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, в данном случае исключается. Такой вывод можно сделать, основываясь на разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в п. 20 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29. Если лицо, со­вершая кражу, незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранили­ще путем взлома дверей, замков, решеток и т. п., содеянное им надлежит ква­лифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. 158 УК РФ и допол­нительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется, поскольку умышлен­ное уничтожение указанного имущества потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

Однако если в результате указанного повреждения происходит разруше­ние, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнали­зации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, содеянное необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 215.3 УК РФ.

Кроме того, подключение в целях совершения хищения к трубопроводу может сопровождаться бесконтрольной утечкой, разливом нефти, нефтепро­дуктов. Так, в Кинельском районе Самарской области в результате несанкцио­нированной «врезки» в трубопровод было утеряно 100 кубометров нефти. Рас­сматриваемое посягательство включает в себя и признаки умышленного уни­

чтожения чужого имущества (ст. 167 УК РФ), поскольку при утечке из повре­жденного трубопровода нефть, нефтепродукты вступают во взаимодействие с внешней средой и становятся непригодными для использования 1 .

Кража, совершенная в крупном (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В соответствии с и. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях рассматриваемой нами главы (гл. 21 УК РФ) признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фак­тической стоимости на момент совершения преступления, а не из того, какую материальную выгоду извлек при этом виновный. Например, лицо похищает автомобиль и сбывает его по цене, существенно ниже рыночной. В данной и других подобных ситуациях при определении стоимости похищенного и, соот­ветственно, размера хищения необходимо учитывать фактическую стоимость имущества. При этом следует исходить из розничной цены на товары, а не из закупочной (оптовой) [224] [225] . При отсутствии сведений о цене стоимость похищенно­го имущества должна устанавливаться на основании заключения экспертов.

Согласно и. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декаб­ря 2002 г. № 29, несколько хищений чужого имущества, общая стоимость кото­рого превышает двести пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, не образуют совокупности преступлений и должны квалифицироваться по и. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ либо по и. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ при условии, если эти хи­щения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или в особо крупном размере.

Если умысел виновного был направлен именно на хищение в крупном или особо крупном размере, а стоимость фактически похищенного не достигает такого размера, содеянное квалифицируется как покушение на кражу в крупном (ч. 3 ст. 30, и. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) или особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, и. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чу­жого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо орга­низованной группы по признаку «причинение значительного ущерба граждани­ну» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми участниками пре­ступной группы (и. 25 указанного постановления).

Источник: https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/voprosyi-kvalifikatsii-kraji-75016.html


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *